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INTRODUCCION AL DERECHO

INTRODUCCION AL DERECHO

INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

LECCION I: El Derecho Civil 1. La norma jurídica en general.

El derecho se puede definir de manera subjetiva u objetiva. • Subjetivamente: es la facultad que tiene una persona que le permite actuar de una

manera determinada. Dicha facultad es reconocida. Ej. Derecho de propiedad. • Objetivamente: conjunto de normas jurídicas que se orientan a regular la

organización de una comunidad social.

1. Características de las Normas Jurídicas Se puede definir una Norma Jurídica como un mandato por el poder público que regula la convivencia social.

Toda Norma Jurídica es un mandato, y como tal impone o prohíbe conductas a los individuos. Toda Norma Jurídica es imperativa.

La Norma Jurídica es mantenida por el poder público (jueces y tribunales). Si los ciudadanos no cumplen la norma de forma voluntaria, el poder público tiene mecanismos “represivos” para imponer el cumplimiento de dicha norma. Toda Norma Jurídica es coercible.

2. Clases o tipos de Normas Jurídicas Derecho Necesario. El mandato que contiene no puede ser modificado por la voluntad de las personas que afecta. Ej. Art. 1691 c.c. (Es nulo el pacto que excluye a uno o más socios de toda parte en las ganancias o en las pérdidas. Sólo el socio de industria puede ser eximido de toda responsabilidad en las pérdidas.) Dispositivas. El mandato puede ser modificado. Ej. Art. 1465 c.c (Los gastos para la entrega de la cosa vendida serán de cuenta del vendedor, y los de su transporte o traslación de cargo del comprador, salvo el caso de estipulación especial.)

3. Elementos que distinguen las Normas Jurídicas

Toda Norma Jurídica cuenta con los siguientes elementos:

Supuesto de hecho. Descripción por la propia norma, de una situación que se puede producir en una realidad social. Ej. Art. 1902 c.c. (El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado) En este artículo el supuesto de hecho es l conducta de una persona que hace daño a otra, denominada conducta dañosa.

Consecuencia jurídica. Efecto que se deriva de la producción del supuesto de hecho jurídico de la norma. Ej. Art. 1902 c.c. la consecuencia jurídica en la obligación de reparar los daños causados.

Relación de causalidad. Siempre que se produce un supuesto de hecho se presenta una consecuencia.

4. Destinatarios de las Normas Jurídicas Sentido propio. Jueces y tribunales, encargados de la aplicación de las normas.

Sentido impropio. Personas e instituciones que se ven afectados por la Norma Jurídica.

2. La distinción entre Derecho público y Derecho privado, el Derecho privado general y los Derechos privados especiales. 1. Derecho Público.

Conjunto de normas que regula la organización del estado y las administraciones, así mismo como las relaciones entre estos y los particulares. Siempre interviene el Estado o la Administración Pública. Ej. Derecho administrativo.

2. Derecho Privado. Conjunto de normas jurídicas que regula la relación de los particulares entre sí (ciudadanos).

Derecho Privado General. Relaciones en las que interviene el ciudadano “en abstracto”, es decir sin calificación especial. En este contexto se presenta el Derecho Civil.

Derecho Privado Especial. Sujeto de una determinada actividad económica. • Persona como empresario: Derecho Mercantil, Derecho Laboral. • Persona como trabajador: Derecho Laboral.

Entre las diferentes normas existe una relación de superioridad, la cual establece que si no se puede regular una situación con las normas especificas que le conciernen en los derechos privados especiales, se regulará con las normas establecidas en el derecho civil. Lo anteriormente descrito se expone en el Art. 4,3 c.c. Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes.

3. El concepto de Derecho Civil. El Derecho Civil considera a las personas de tres formas diferentes. 1. Persona (en abstracto).

Considera a la persona como sujeto de derecho. Adquisición o extinción de la personalidad. Cuando es o deja de ser persona. También considera la capacidad jurídica o la capacidad de obrar.

2. Persona como titular de bienes. Derechos reales:

• Clases • Adquisición o extinción • Transmisión: i. Inter.-vivos

ii. motriz causa (sucesión)

3. Persona como titular de relaciones jurídicas. • Patrimoniales (obligaciones y contratos) • Familiares: i. Conyugales

ii. Pareja iii. Filiación.

LECCION II: El Ordenamiento Jurídico

Conjunto ordenado y sistemático se Normas Jurídicas que esta vigente en un ámbito territorial y momento temporal determinado.

En la definición anterior destacan las siguientes propiedades del ordenamiento jurídico. • Idea de ordenación. • Idea de vigencia:

•..i Territorial (suscrita a un país) •..ii Temporal (no obliga de forma indefinida)

De lo anterior se deduce que las Norma Jurídicas varían con el tiempo y entre países.

1. Fuentes de ordenamiento jurídico. Hace referencia a la pregunta ¿de donde provienen y como se hacen las Normas Jurídicas?

Art. 1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

Fuentes Formales. Medios (modos) a través de los cuales de manifiestan las normas jurídicas. Ej. Ley , costumbres y principios generales del derecho. En algunos países también lo son las sentencias.

Fuentes Materiales. Instancias, instituciones u organismos que tienen como función la creación de normas jurídicas. Ej. Parlamento, jefe de estado, tribunales o la sociedad

Normalmente toda fuente formal tienes una fuentes material, es decir se corresponde (hay una correspondencia entre ambas).

La Ley. Fuente de ordenamiento jurídico que procede del poder estatal, donde se debe estacar que no todos los poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) tiene poder de dictar leyes. Solo el poder legislativo y excepcionalmente el poder ejecutivo, en cabeza del presidente (jefe de estado).

La característica principal de la ley es su carácter preferente frente a las demás fuentes de ordenamiento jurídico. La ley se debe aplicar, salvo que no

existe ninguna ley aplicable, en cuyo caso se recurren a los demás formas de ordenamiento jurídico.

Ley Formal. Es la ley en sentido estricto y la crea el poder legislativo. Se distinguen 3 tipos de leyes formales:

.1 Constitución (Ley fundamental, es la norma de las normas. Según Fernando Lasalle es la suma de todos los factores reales y efectivos de poder que rigen en un país).

.2 Ley Orgánica. Normas Jurídicas que hace referencia a derechos “básicos” (Ej. libertad de expresión) otorgada por el parlamento. Si aprobación requiere la mayoría absoluta.

.3 Ley Ordinaria. Ley normal. Su aprobación requiere mayoría simple.

Ley Material. Procede del poder ejecutivo.

1. Decreto Legislativo. Norma elaborada por el gobierno por encargo del Paramento, el cual le da las directrices y parámetros (criterios) para que la norma sea diseñada. El gobierno tiene un plazo determinado, al cabo del cual el Parlamento comprueba si la nueva norma cumple con los parámetros establecidos. De ser así la aprueba.

2. Decreto Ley. Norma creada por iniciativa del propio gobierno, la cual no puede afectar los derechos fundamentales. La crea bajo el supuesto de urgencia para la regulación de algún hecho.

3. Decreto-Reglamento. Norma elaborado por el gobierno para el ejercicio de sus competencias, es decir para el funcionamiento interno del poder ejecutivo (ministerios, etc.).

Las normas anteriormente citadas tiene un orden se preferencia para su utilización:

1. Constitución. 2. Ley Orgánica. 3. Ley Ordinaria Decreto Legislativo y Decreto Ley. 4. Decreto-Reglamento.

Elaboración de la Ley Formal. Consta de 3 fases: 1. Fase de redacción y aprobación. La realiza el Parlamento. 2. Sanción y promulgación de la ley. Rey ordena las autoridades que se

haga cumplir la ley (protocolo). 3. Publicación de la ley en el periódico oficial. Boletín Oficial del Estado

(BOE) y Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya. (BOGC)

La existencia de la ley, no implica la obligatoriedad y el cumplimiento de la misma, para que esto suceda la ley debe presentar una vigencia tanto territorial (soberanía estatal) como temporal (periodo que se comprende entre la entrada en vigor y su derogación).

La entrada en vigor de la ley se da a los 20 días de haber sido publicado en el BOE. La derogación es el cese de vigencia de una ley como consecuencia del establecimiento de una nueva ley, cuyo contenido contradice o regula de forma diferente lo dispuesto en la ley anterior.

- Ley derogada: ley que no sirve - Ley derogatoria: nueva ley. Debe ser de igual o superior rango.

Clases de Derogación. 1. Derogación Expresa. Dice expresamente a que leyes (anteriores

a esta) deroga. 2. Derogación Tácita. No dice que leyes anteriores se ven afectadas

por la nueva ley, pero su regulación contradice o es incompatible con la ley anterior.

Efectos de la entrada en vigor de la Ley. 1. Derogación de la Ley anterior, en la medida en que la Ley pueda

ser derogada expresa o tácticamente. 2. Aplicabilidad inmediata.

3. La nueva ley no tiene retroactividad (irretroactividad de la norma), es decir la nueva Ley no es aplicable a sucesos anteriores a su fecha de entrada en vigor. Una ley puede ser retroactiva únicamente si así lo especifica.

Los jueces pueden (y deben) aplicar leyes no vigentes (leyes derogadas) en la medida que: .a Punto de vista temporal: se realiza un contrato bajo una ley que en la

actualidad se encuentra derogada, pero que aun esta vigente. Si se presentan conflictos se deben regular bajo ley derogada. Todo contrato debe ser regulado bajo la norma en la que fue celebrado.

.b Punto de vista territorial: El contrato se realiza entre dos extranjeros que especifican en el contrato que dicho contrato se regula por las normas del país de procedencia. En dicho caso, ante un conflicto, se debe aplicar en el territorio español la norma de otro país.

Interpretación y aplicación de las leyes.

Antes de proceder a la aplicación de una ley, se debe conocer su significado, es decir debe ser interpretada.

Art. 3.1 Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.

Elementos de interpretación: Medios de los que se vale el intérprete para averiguar el significado de la Ley: .b..1 Significado de las palabras (interpretación textual) .b..2 Contexto en el que se encuentra situada la norma. Se mira

otras normas vigentes que se le parezcan. .b..3 Antecedentes históricos y legislativos. .b..4 Realidad social en el tiempo en que debe ser aplicada. .b..5 Espíritu y finalidad de la norma, es decir objetivo que

persigue la norma. Clases de interpretación

Se establecen a partir de los elementos de interpretación. Según cual sea el elemento se tendrá una clase determinada de interpretación. .1 Interpretación Lineal (significado) .2 Interpretación sistemática (contexto). .3 Interpretación histórica (antecedentes) .4 Interpretación sociológica (realidad social). .5 Interpretación teleológica (objetivo).

Aplicación de la Ley Es la conducta posterior a la interpretación, aplicando la norma a una situación determinada. Se puede aplicar de 2 formas:

1. Aplicación directa. Es la aplicación inmediata. Se genera cuando el supuesto o situación coincide exactamente con el supuesto de hecho de la una determinada norma jurídica.

2. Aplicación analógica. La norma no regula una situación igual a la de la realidad, pero si una situación semejante. A esto se le denomina Analogía LEGIS (forma de aplicación de la ley. Presupone la existencia de una ley). Art. 4.1 Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.

Eficacia de las Leyes. Una vez la ley esta vigente, es de cumplimiento obligatorio (eficacia vinculante). Se impone específicamente sobre jueces y tribunales (al ser quienes dictan sentencias), pero en general es a todo el mundo.

En el caso de incumplimiento de las leyes se procede según Art. 6, que expone 4 casos en los que se incumple la ley. 1. Ignorancia de la Ley. No conocimiento. No impide que se

aplique la ley con sus consecuencias. (Art. 6.1 La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen).

2. Acto contrario a la Ley. Infracción directa. Se tiene conociendo que se esta infringiendo la ley (normas imperativas o de derecho necesario) y al infringe de forma voluntaria. (Art. 6.3 Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención)

3. Conducta en fraude de ley. Conducta al amparo de una norma licita, pero que persigue infringir otra ley. (Art. 6.4 Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir).

4. Exclusión voluntaria del a ley. Se aplica solo a las normas dispositivas (la que puede ser modificada por particulares), las cuales para poder ser realizadas no pueden ser contrarias al orden público y no deben perjudicar a terceros. (Art. 6.2 La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros).

La Costumbre Segunda fuente de ordenamiento jurídico español. Es de carácter defectivo, es decir solo se puede aplicar en defecto de ley tanto directa como analógica (no existe una ley aplicable para un caso determinado). Art. 1.3: La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos

jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre

La costumbre se puede definir como una practica reiterada y constante de una conducta que se desarrolla dentro de una determinada comunidad o grupo social, y a la que dicha comunidad le atribuye un carácter vinculante (obligatoriedad). Dicha eficacia vinculante forma la norma jurídica, y se denomina norma consuetudinaria (tiene carácter decisivo).

Elementos de la costumbre. 1. Elemento material. Conducta que se practica dentro de una

determinada comunidad social. 2. Elemento espiritual. Atribución por parte de la comunidad donde

de practica la conducta de eficacia vinculante.

Requisitos. 1. Validez. Determinan que la costumbre no sea contraria ni a la

moral ni al orden público. 2. Aplicación. Queda sujeta a la alegación y a la prueba. Sin estos

no se puede aplicar la costumbre.

Los Principios Generales de Derecho. Tercera y última fuente de ordenamiento jurídico español. Se recurre a esta en última instancia al no existir una ley ni una costumbre que se aplique a una situación determinada. Art. 1.4 Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.

Los encargados de crear los Principios Generales del Derecho español son los jueces y tribunales, quienes los extraen de las normas jurídicas. Al procedimiento de extracción de los principios generales de derecho a partir de las normas jurídicas de le denomina Analogía IURIS (niega la existencia de la ley). 1

Funciones 1. Normativa. Norma de cierre de ordenamiento jurídico. Permite

resolver cualquier conflicto en última instancia. 2. Informativa. Criterios que inspiran las normas del ordenamiento

jurídico.

2. Elementos de Complementación del Ordenamiento Jurídico La función de interpretación y aplicación de las Normas Jurídicas que nacen de las fuentes de ordenamiento se denomina Jurisprudencia. Art. 1.6 La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de

1 No confundir Analogía LEGIS (forma de aplicación de la ley, a partir de una norma que no regula una situación igual a la de la realidad, pero si una situación semejante) con Analogía IURIS (procedimiento de extracción de los principios generales de derecho a partir de las normas jurídicas de le denomina).

modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

La Jurisprudencia hace referencia a: 1. Conjunto de sentencias dictadas por un tribunal. 2. Criterio seguido por un tribunal al dictas sentencias (resolver casos).

• Complementa el Ordenamiento Jurídico • Interpretación de la Norma Jurídica (forma en la que se manifiesta el

complemento). • Criterio que establezca el Tribunal Supremo

El criterio mantenido de una sola sentencia del Tribunal Supremo so se considera Jurisprudencia, basta con que dicho criterio se repita para que sea considerado así.

La función de la Jurisprudencia, en el caso Español donde esta no es vinculante (de obligatorio cumplimiento) pues no es considerada como una fuente de ordenamiento jurídico, es ser un criterio orientativo en la explicación e interpretación que se puede seguir de una norma. Bajo este hecho en una misma norma puede existir diferente jurisprudencia, y aunque no es vinculante se suele respetar la jurisprudencia existente.

En España se sigue el siguiente orden para dictar sentencias. 1. Juzgados de primera instancia. 2. Auditoria Provincial. 3. Tribunal Supremo.

Para refutar una sentencia dictada por los juzgados de Primera instancia, se impone un recurso de apelación ante la Auditoria Provincial; para refutar una sentencia dictada por la Auditoria Provincial, se impone un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, quien otorga la sentencia definitiva e irrefutable.

En 1978 se realizo en España una nueva constitución en la cual se reconocía a las comunidades autónomas, lo que implico reconocer el Tribunal Superior de Justicia en cada comunidad, ampliando el concepto de jurisprudencia. Cada Tribunal Superior de Justicia de equipara al Tribunal Supremo, siendo la última instancia de para interpones un recurso de casación que aplica los Normas de Derecho Civil de cada comunidad.

3. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el encargado de la aplicación e interpretación de la constitución, haciéndola respetar de los ciudadanos, del estado y las diferentes instituciones. Puede determinar la constitucionalidad de las Fuentes de Ordenamiento Jurídico. Si una ley no esta de acuerdo con la constitución, dicha ley no tiene vigencia y no se aplica.

Dicta sentencias sobre temas referentes a la constitución, y dichas sentencias se consideran Jurisprudencia. Dichas sentencias pueden ser estimatorias (la ley es inconstitucional) o desestimatoria (la ley es constitucional)

El recurso de inconstitucionalidad es una petición que se dirige al Tribunal Constitucional y puede ser solicitado al por los diferentes sujetos legitimados para presentar el recurso:

• Presidente del gobierno. • Defensor del pueblo. • 50 Diputados (número exacto) • 50 senadores (número exacto) • Órganos de gobierno (poder ejecutivo) de las comunidades autónomas. • Asambleas de las comunidades autónomas.

Los ciudadanos no se pueden dirigir al Tribunal Constitucional de forma directa, debe ser a través de alguno de los sujetos mencionados anteriormente.

La cuestión de inconstitucionalidad es la petición que se dirige al Tribunal Constitucional y puede ser solicitado al por los jueces y tribunales.

4. Derecho Internacional y de la Unión Europea. Los Tratados Internacionales son acuerdos suscritos por dos países y se incluyen dentro del sistema español como Normas Jurídicas que tiene eficacia vinculante, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), adquiriendo el mismo rango jerárquico de las leyes ordinarias. Art. 1.5 Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado.

España, al ser parte de la Unión Europea, incluye en el derecho español el derecho de la UE.

Fuentes de Derecho de la Unión Europea. 1. Reglamento Comunitario

Disposición normativa con valor de Norma Jurídica que por si misma tiene eficacia vinculante en los estados miembros a partir del momento de su publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Europea (DOCE). También lo Publican en el BOE.

2. Directivas. Disposiciones normativas sin valor de Norma Jurídica por si misma. Contiene una serie de reglas y principios de ulterior desarrollo por los estados miembros. • Vinculan a los estados miembros, lo cuales deben dictar una ley para

cumplir las reglas y principios establecidos. • La ley que dictamina cada estado es la que es vinculante.

LECCION III: Derecho Civil Catalán

España está conformada por diferentes comunidades, las cuales provienen desde la Edad Media. En esa época existían diferentes reinos, cada uno con su propio derecho civil. En el Siglo XVIII los borbones pretendieron la unificación del territorio y derechos, por decidiendo instaurar un derecho único, dando primacía reino de Castilla , eliminando la organización política, cortes (encargados de crear y renovar las leyes dentro de cada reino) y derechos civiles de los demás reinos, pero estos últimos se mantuvieron de forma consuetudinaria (por costumbre) dentro de cada reino. A finales del Siglo XIX (1889) se promulga el código civil español, otorgando una legislación civil de carácter general al territorio español, pero el derecho civil de algunos reinos aun se aplicaba2, por lo que se planteaban 2 problemas:

1. los derechos civiles de los reinos carecían de mecanismos de renovación. 2. cual derecho se aplicaba? El del código civil o el de cada reino?

En 1978 se promulgo una constitución en la cual: 1. se reconoce la existencia de las diferentes comunidades autónomas (reinos que

existían), con su derecho civil propio. 2. se atribuye competencia legislativa (facultad de dictaminar leyes) a las

comunidades autónomas que tiene derechos civiles propios, para modificar, conservas y desarrollar el derecho civil propio.

3. se establece la supletoriedad de la legislación civil general respecto a los derechos civiles propios (de no existir un derecho civil propio, se debe aplicar el derecho civil general).

4. En materia de legislación civil es estado es el único ente competente de dictar normas (Art. 149.1 8º Constitución española). En las comunidades autónomas con derecho civil propio la única que puede legislar es la comunidad autónoma que a su vez tiene competencia exclusiva para dictar, conservar, modificar y desarrollar su derecho civil, a excepción de (materias civiles que son competencia absoluta del estado): 1. aplicación y eficacia de las normas jurídicas. 2. formas del matrimonio 3. ordenación de los registros e instrumentos públicos 4. bases de las obligaciones contractuales 5. conflicto de leyes 6. fuentes del ordenamiento jurídico, respetando las normas del derecho propio

si existe.

1. Ordenamiento Jurídico Catalán. El sistema de fuentes se haya en el Código Civil Catalán. Tiene 2 elementos de complementación de jurisprudencia: TSJC y TC.

Ley Catalana. La primera compilación del derecho civil catalán se realizó en 1960. En este se recoge principalmente regulaciones concernientes al derecho de familia y sucesiones. En 1984 se realiza una reforma para adaptarlo a la constitución. A partir de esta fecha se produce una reactivación del derecho catalán: como primera medida se dictaminan las leyes especiales del derecho catalán, encargadas de

2 Los reinos eran: Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco.

la regulación de las instituciones. Posteriormente se crean los códigos sectoriales: 1991 código de sucesiones y en 1998 código de familia. En 2002 se da inicio a una campaña para dar a conocer de forma paulatina el código civil catalán.

A medida que el derecho civil catalán se desarrolla, se deja de utilizar el código civil estatal.

2. Relación Derecho Civil Catalán y Derecho Civil Estatal. Materias civiles cuya regulación es competencia directa del estado.

Aplicación directa de la ley estatal (Art. 149.1 C.E.). En este caso se aplica la legislación estatal al ser la única que existe sobre una materia.

Materias civiles cuya regulación corresponde a la comunidad autónoma. No son competencia directa del estado. Se puede presentar 3 casos. .a Exista legislación catalana y no legislación estatal. Se aplica legislación

catalana. .b Exista legislación catalana y legislación estatal. Se aplica legislación

catalana (aplicación preferente). .c Exista legislación estatal y no legislación catalana. Se aplica legislación

estatal (principio de supletoriedad).

Vecindad civil. La aplicación del derecho depende de: • criterio territorial (vigencia territorial) • criterio personal, en función de la pertenencia a una determinada

comunidad autónoma.

De esta forma el derecho civil catalán es aplicable en Cataluña y a catalanes (a si no residan en Cataluña).

El criterio que determina la pertenencia de un individuo a una determinada comunidad autónoma, y que por consiguiente se le aplique un determinado derecho civil, se denomina vecindad civil.

Vecindad civil común. Personas que están sujetas a la legislación estatal. Es única.

Vecindad civil propia. Personas que están sujetas al derecho civil propio de una comunidad autónoma. Puede ser 1 de las 6 comunidades.

La adquisición de la vecindad civil se origina por los siguientes hechos:

1. filiación. Al nacer uno tiene igual vecindad civil que sus padres. Si los padres son de diferente vecindad, pueden determinar cual de las 2 vecindades escoge en un plazo máximo de 6 meses desde el nacimiento. Si no lo determinan en ese lapso de tiempo, el recién nacido tendrá la vecindad del lugar de nacimiento.

2. residencia. Si reside durante mas de 10 años en un mismo sitio, adquiere la vecindad civil del lugar de residencia, a menos que especifique que desea conservar la anterior. Los extranjeros, después de 2 años de residencia, pueden optar por la vecindad civil del lugar de residencia.

Si se presentan situaciones en la cual se puede aplicar más de un derecho civil para resolverlo, se debe recurrir a la aplicación de la Norma de Conflicto: norma jurídica que indica como se debe actuar ante situaciones de este tipo. Art. 9 al 11 c.c.

LECCION IV: La Persona

Desde el punto de vista jurídico no todo ser humano tiene la consideración de persona, ala vez que el derecho considera como personas a entidades u organizaciones (instituciones).

La persona como sujeto de derecho se define como: .a persona física. Ser humano .b persona jurídica. Organismos e instituciones.

1. Personalidad Jurídica. Es sujeto de derecho, únicamente quien tiene personalidad jurídica: aptitud de ser titular de derechos y obligaciones y poder ejercitar, válida y eficazmente, dichos derechos y obligaciones.

Capacidad jurídica. Elemento necesario de la personalidad jurídica. Determina que se pueda ser titular de derechos y obligaciones. La poseen todos los sujetos de derecho y es la misma para todas las personas.

Capacidad de obrar. Elemento contingente (uno puede tener capacidad jurídica pero no capacidad de obrar, pero si tiene capacidad de obrar es porque tiene capacidad jurídica). Posibilidad de ejercer los derechos y obligaciones de los que es titular de forma válida y eficaz.

2. Personas Físicas. La adquisición de sujeto de derecho , como persona física, es al nacer. Art. 29. c.c. El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente. Art. 30 c.c. Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno. Los artículos anteriormente mencionados tienen trascendencia desde el punto de vista sucesorio. La extinción de la personalidad jurídica se da por fallecimiento de la persona. Art. 32 cc. La personalidad civil se extingue por la muerte de las personas. Este hecho genera una sucesión de derechos y obligaciones.

• testamento • legal (intestada). Heredero con los hijo o, de no tenerlos, son los padres

(familiares mas directos).

Con el fin de evitar problemas de índole jurídico en las sucesiones el Art. 33 c.c. plantea que si se duda, entre dos o más personas llamadas a sucederse, quién de ellas ha muerto primero, el que sostenga la muerte anterior de una o de otra, debe probarla; a falta de prueba, se presumen muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a otro. Es decir no se generan derechos de sucesión recíproca (entre familiares).

3. Capacidad de Obrar.

La capacidad de obrar es realizar actos a través de los cuales ejercita derechos y obligaciones. No todo sujeto de derecho tiene la misma capacidad de obrar, por lo tanto esta es variable.

Se presentan diferentes categorías o clases. Capacidad de obrar plena.

Permite al sujeto realizar cualquier acto de ejercicio de sus derechos y obligaciones. Puede realizar cualquier acto jurídico. Viene determinado por la mayoría de edad. Art. 315 c.c La mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos. Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día del nacimiento y Art. 322 c.c. El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por este Código

Capacidad de obrar limitada. No puede realizar por si mismo cualquier acto a través del cual ejercite sus derechos y obligaciones. Se da bajo los supuestos de minoría de edad o incapacitación por enfermedad o deficiencia. Requiere la intervención de otra persona.

Intervención sustitutiva Lo sustituye otra persona. No lo realiza la persona que tiene capacidad limitada. Se genera un sistema de representación, donde la persona que sustituye es el representante de la persona sustituida. Intervención complementaria Es una persona que autoriza o rectifica el acto a realizar. Si actúa la persona que tiene capacidad de obrar, quien tiene una capacidad de obrar restringida. Se establece un sistema de curatela, y la persona que autoriza es el curador.

Menor emancipado Es una menor de edad (menor de 18 años), que no está sujeto a la potestad de sus padres o representante legal. Tiene capacidad de obrar en todos los actos legales, excepto en la toma de un préstamo y en la disposición de bienes de especial valor, para los cuales necesita un complemento de capacidad (ratificación o autorización)

Art. 323: La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor, pero hasta que llegue a la mayor edad no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus padres y, a falta de ambos, sin el de su curador. El menor emancipado podrá por sí solo comparecer en juicio. Lo dispuesto en este artículo es aplicable también al menor que hubiere obtenido judicialmente el beneficio de la mayor edad.

La situación de emancipación se puede producir por: .4 matrimonio.

Se puede contraer matrimonio a partir de los 14 años, bajo la autorización de un juez. Art. 316 c.c. El matrimonio produce de derecho la emancipación

.5 concesión judicial. Debe ser solicitado por el menor a partir de los 16 años, siempre que se concurran las causas de: - Padres vivan separados - La persona que ejerce la patria potestal conviva con otra persona

diferente al progenitor - Existan circunstancias que dificulten el ejercicio de la potestad por

parte de sus padres.

Art. 320 c.c. El Juez podrá conceder la emancipación de los hijos mayores de dieciséis años si estos la pidieren y previa audiencia de los padres: 1. Cuando quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o conviviere maritalmente con persona distinta del otro progenitor. 2. Cuando los padres vivieren separados. 3. Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad.

Para que el juez conceda la emancipación debe tener una audiencia con los padres del menor (pero no el consentimiento de estos).

Una vez se conceda la emancipación el menor, esta es irrevocable.

.6 Concesión de sus padres. La iniciativa parte de los padres del menor, que como mínimo debe tener 16 años de edad y debe consentir dicha emancipación. Es irrevocable.

Menor de vida independiente El menor debe tener autonomía económica (puede vivir con los padres). Es obligatorio el consentimiento de los padres.

Art. 319 c.c. Se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de dieciséis años que con el consentimiento de los padres viviere independientemente de estos. Los padres podrán revocar este consentimiento.

Una vez se obtenga la emancipación por concesión de los padres, el menor tiene la misma capacidad de obrar que los menores emancipados por concesión judicial.

En este caso lo padres pueden revocar su consentimiento de emancipación, por lo que puede desaparecer dicha situación especial.

Menor de edad no emancipado El menor tiene 2 características. .1 no tiene independencia jurídica porque esta sometido a la potestad

de otra persona (padres o tutor).

.2 carece de capacidad de obrar. Se establece un régimen de sustitución (necesita que otra persona lo sustituya para realizar actos jurídicos), que comporta la existencia del representante legal (padre o tutor). Si lo realiza el menor, se consideran como actos nulos o anulables.

Si el menor de edad tiene capacidad natural (cierta capacidad y actitud para realizar actos de los cuales es conciente de sus consecuencias), puede realizar actos expresamente reconocidos por la ley: 1. actos que afectan la esfera personal del sujeto (matrimonio,

testamento). 2. actos de administración de bienes a partir de los 16 años.

Persona incapacitada Persona que sufre de una enfermedad o eficiencia psíquica o físicaque le impide actuar por si mismo. En el código civil no es específico ni enumera el tipo de enfermedad (El. De enfermedad: ceguera, sordo mudo, alcoholismo, toxicómano, entre otras). Art. 200 c.c. Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma.

La enfermedad, por si sola no afecta la capacidad de obrar de la persona, pero permite dar indicio al procedimiento jurídico de incapacitación, cuya sentencia afectara o no la capacidad de obrar del individuo. Dicho procedimiento jurídico solo lo pueden solicitar los parientes del afectado (Art. 229 c.c Estarán obligados a promover la constitución de la tutela, desde el momento en que conocieran el hecho que la motivare, los parientes llamados a ella y la persona bajo cuya guarda se encuentre el menor o incapacitado, y si no lo hicieren, serán responsables solidarios de la indemnización de los daños y perjuicios causados).

La sentencia puede ser: • Estimatoria. Restringe o excluye la capacidad de la persona.

Determina el alcance y el régimen jurídico al que se ve sometido la persona incapacitada:

Falta de capacidad de obrar: establece régimen de tutela y designa un tutor. Es un régimen de sustitución donde la persona es incapaz de actuar por si misma (salvo excepciones que contempla la ley como el matrimonio, bajo evaluación previa de un juez).

Capacidad de obrar limitada: establece régimen de cautela y designa un curador. Es un régimen de complementación de se la capacidad de obrar, donde la persona tiene capacidad de obrar, pero se requiere la autorización o supervisión del curador en algunos casos.

Desestimatoria. No modifica la capacidad de obrar de la persona.

4. Personas Jurídicas.

Sujeto de derecho distinto del ser humano. Es una organización encaminada a un fin y a la que el ordenamiento jurídico le otorga personalidad jurídica.

Características. 4..aOrganización. Puede ser una organización de personas físicas

(asociaciones o sociedades) o conjunto de bienes (fundaciones).

4..b Existe una determinada finalidad. La finalidad debe ser posible (que se puede llevar a cabo), determinada y lícita. La finalidad es determinante para la existencia de la personalidad jurídica (y e la organización).

4..cPersonalidad jurídica. Es la que lo considera sujeto de derecho. Tiene simultáneamente capacidad jurídica y de obrar desde el momento de la creación de la organización. Es independiente y autónoma con relación a las personas físicas que forman parte de la organización. Es tendencialmente infinita, a no ser que la organización se haya creado por un periodo de tiempo o un fin determinado.

Clases de personas jurídicas. Estructura asociativa. • Asociaciones. Se rige bajo la ley 7/1997, 18, junio del código

civil catalán. • Sociedades. Bajo c.c. español.

Estructura funcional. Fundaciones. Ley 5/2001, 2, mayo del código civil catalán.

Asociación. Unión de 3 o mas personas que ponen en común sus conocimientos, actividades o recursos económicos para conseguir, sin ánimo de lucro, una finalidad general.

1.. Características. .7 la personalidad jurídica es diferente de las personas que componen

la asociación. .8 Se requiere un mínimo de 3 personas. .9 No debe existir ánimo de lucro (principal diferencia con la

sociedad). • Sociedad civil. Es regulada por código civil español • Sociedad mercantil. Regulada por el código de comercio.

.10 Finalidad que persiguen debe ser de interés general (en beneficio a una sociedad) o particular (en beneficio de sus miembros).

2.. Elementos de la estructura 1. Asamblea general. Órgano supremo, constituido por todas las

personas que integran la asociación. Su misión es formar la voluntad de la asociación a través de acuerdos que adoptan los integrantes;

usualmente se decide a través de mayoría simple, pero puede existir ocasiones en las que se requiera mayoría cualificada. Una vez se acepte una decisión, es de carácter obligatoria para todos los miembros.

2. Órgano de gobierno. Constituido por el consejo director y el presidente. Debe hacer cumplir la voluntad de la asociación.

Fundación. Entidad sin ánimo de lucro, constituida a través de una declaración de voluntad de una o más personas, destinando bienes particulares a la consecución de un fin de interés general.

1.. Características. 1. Conjunto de bienes. Se atribuye personalidad jurídica a esos bienes. 2. Declaración de voluntad de querer constituir con bienes una persona

jurídica. Dichos bienes se separan de la propiedad particular de las personas que integran la fundación.

3. No debe existir ánimo de lucro 4. Finalidad que persiguen debe ser de interés general (en beneficio a

una sociedad).

2.. Elementos de la estructura 1. Patronato. Órgano de gobierno y representación de la fundación. No

solamente crea, sino que ejecuta la voluntad de la persona jurídica. Debe estar constituido, como mínimo de 3 personas (físicas o jurídicas, en este caso con un representante).

2. Protectorado. Institución externa a la fundación, cuya finalidad es controlar la actuación de la fundación. Se orienta al cumplimiento de fines de interés general. Corresponde a la Generalitat de Catalunya.

LECCION V: La Representación

Presupone la realización de un contrato, con relación al cual quien lo celebra no recibe los efectos directos, sino que lo relaciona con un tercero.

1. Tipos. La persona que actúa en nombre de otro, debe tener una autorización legal o voluntaria. Art. 1259 c.c. Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por la ley su representación legal. El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante.

Representación legal. Supuesto de minoría de edad y de incapacitación, donde falta la capacidad de obrar del individuo.

Representación Voluntaria. Se requiere capacidad de obrar del representado y ha de tener la capacidad de obrar necesaria para realizar el negocio que autoriza.

Representación directa. Represéntate actúa en nombre del representado. Los efectos recaen sobe el representado del cual se conoce su identidad. Representación indirecta. Represéntate actúa en nombre propio. Los efectos recaen sobe el representado del cual se desconoce su identidad.

Negocio de apoderamiento unilateral. Lo único relevante en la voluntad del representado, del cual se deriva la facultad del representante de actuar en nombre del representado.

Negocio de apoderamiento bilateral.

Acuerdo de voluntades entre representado y representante. Es un contrato de mandato, cuya consecuencia es que el representante tiene la facultad y la obligación de representar el representado. Art. 1709 c.c. Por el contrato de mandato se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra.

2. Supuestos de celebración de un contrato sin representación legal o autorización. Falso representante. La consecuencia es la anulación del contrato representativo (contrato ineficaz que no produce efectos jurídicos). Existe la posibilidad de revocación por parte de la persona con la cual se celebro el falso contrato o la posibilidad de ratificación por parte de la persona son nombre el cual se celebro el contrato (autorización a posteriori, pero no es una obligación); en caso de no ratificarlo se puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios.

3. Causas de extensión del poder. Art. 1732 c.c. El mandato se acaba: 1. Por su revocación. 2. Por la renuncia del mandatario. 3. Por muerte, incapacitación, declaración de prodigalidad, quiebra o insolvencia del mandante o del mandatario

.1 Revocación por parte del representado.

.2 Renuncia del representante.

.3 Muerte o incapacidad del representante o del representado. Si el representante ignora la muerte del representante y realiza un contrato obrando de buen fe, este es válido y pase hacia los herederos del representado. Para evitar estos problemas se debe comunicar la muerte del representado a sus representantes y vendedores.

LECCION VI: La Prescripción y Caducidad

Los derechos de los cuales una persona es titular no duran indefinidamente, tiene un lapso de tiempo y no se pueden ejercer fuera de este. Se regulan bajo el derecho catalán (121-1/122-5).

1. Prescripción. Modo de extinción de pretensiones por el transcurso del plazo de tiempo fijado por la ley sin que su titular los haya ejercido. Una pretensión es la facultad que se atribuye a una persona para reclamar de otra el cumplimiento de un derecho. No se puede identificar con un derecho, pero presupone necesariamente la existencia de un derecho (no puede existir un derecho sin pretensión).

Lo que se extingue por prescripción es el derecho, pero no la obligación. Solo se produce cuando el acreedor exige fuera del plazo el derecho, pero el deudor alega la existencia de la prescripción.

Plazos de prescripción. El plazo puede ser modificado (Art. 121-3 c.c. Cat.), reduciendo (como mínimo a la mitad) o ampliando (como máximo al doble) el tiempo, bajo común acuerdo de los interesados.

1..aGeneral. Plazo de tiempo de 10 años. Hace referencia a pretensiones relativas a cualquier derecho de crédito y derechos reales (Art. 121-20 c.c. Cat.).

1..b Especiales. Plazo de 1 año. Hace referencia a pretensiones relativas a la protección de la posesión (Art. 121-22 c.c. Cat.). Plazo de 3 años. Hace referencia a pretensiones relativas a los pagos periódicos que se tengan que realizar en un tiempo menor a 1 año; remuneración de un servicio o ejecución de una obra; cobro del precio de

venta en un contrato de consumo; y cobro de la indemnización por responsabilidad extra contractual.

Interrupción de la prescripción. Las circunstancias que se produce durante el transcurso de la prescripción y tienen como consecuencias: .1 Paralización del plazo de prescripción en curso. .2 Desconocimiento del plazo de tiempo transcurrido que se considera como si

no hubiese pasado. .3 Inicio de nuevo, y desde el comienzo del plazo de prescripción.

Causas de la interrupción. 1. Reclamación judicial de un pago (ante un juez). 2. Reclamación arbitraria. 3. Reclamación extrajudicial. 4. Reconocimiento del derecho que se reclama por parte del sujeto

pasivo (deudor) de la pretensión.

Ej.

Periodo de vigencia: 2000 a 2010 Después del 2010, y sin que el acreedor haya reclamado en ningún momento el dinero, el deudor puede alegar prescripción y no pagar la deuda. Si en el 2005 el acreedor envía al deudor una carta certificada reclamando la deuda, se detiene la prescripción y vuelve a comenzar el periodo de 10 años. Nuevo periodo de vigencia: 2005 a 2015

Suspensión de la prescripción. Circunstancia temporal que se produce durante el plazo de suscripción. Produce los siguientes efectos. 1. Paralización del plazo. 2. Reanulación del plazo una vez desaparece la causa.

1.. Causas de la suspensión. Se regulan en el Art. 121-15 a 127-17 del código civil catalán. .1 Fuerza mayor que le afecte al sujeto activo de la pretensión y que le

impida reclamar su cumplimiento. La fuerza mayor es una circunstancia de carácter imprevisible. Para que sea considerada causa de suspensión se ha de producir en el perdido de tiempo de los 6 últimos meses antes de terminar la prescripción.

.2 Minoría de edad o incapacidad del sujeto activo de la pretensión. Se suspende hasta que se nombre un representante del mismo.

muy buenos
MASOmenos
mismo problema, no se pueden leer
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