Docsity
Docsity

Przygotuj się do egzaminów
Przygotuj się do egzaminów

Studiuj dzięki licznym zasobom udostępnionym na Docsity


Otrzymaj punkty, aby pobrać
Otrzymaj punkty, aby pobrać

Zdobywaj punkty, pomagając innym studentom lub wykup je w ramach planu Premium


Informacje i wskazówki
Informacje i wskazówki

Podstawowe koncepcje prawa. Prawo jako przedmiot badań naukowych. Wieloznaczność terminu ''prawo'', Skrypty z Diritto fallimentare

Język prawa. Normy i przepisy prawne. System prawa. Cele i funkcje prawa. Prawo jako zjawisko polityczne.Tworzenie prawa. Przestrzeganie prawa. Stosowanie prawa.

Typologia: Skrypty

2019/2020

Załadowany 02.10.2020

rycerz
rycerz 🇵🇱

4

(10)

116 dokumenty

1 / 47

Toggle sidebar

Ta strona nie jest widoczna w podglądzie

Nie przegap ważnych części!

bg1
Rozdział I: Podstawowe koncepcje prawa
Koncepcja prawa ma istotny wpływ na szczegółowe rozwiązania: na zasady tworzenia prawa,
sposoby jego interpretacji, orzekanie w sadach i stosowanie w różnych dziedzinach życia
społecznego, przez organy administracji publicznej.
Ład społeczny od najdawniejszych lat istnieje przekonanie o konieczności utrzymywania
ładu społecznego. Porządek spraw ludzkich ma charakter naturalny. Jest częścią ładu
istniejącego we wszechświecie. Ludzie powinni podporządkować swoje zachowanie trwałym
regułom, które są naturalne dla społeczności, a wierność którym nazywa się
sprawiedliwością(dike). Według Sofistów(V w. p.n.e.) ustroje społeczne są jedynie wytworem
człowieka. Prawo tworzone przez władców, nie powinno odrzucać idei dike i nie stanowi ze
swojej strony istoty odbicia naturalnego ładu. Ład społeczny znajduje wyraz w dwóch różnych
formach: naturalnym i państwowym porządku prawnym jak i w obyczajach: religii, etyce. Prawo
państwowe jest środkiem oddziaływania na zachowania ludzi i środkiem(instrumentem)
osiągania przyjętych celów.
Prawo pozytywne jest to prawo obowiązujące tu i teraz z mocy ustanowienia lub uznania
przez legalną władzę publiczną. Umocnienie prawa stanowionego poprzez potrzebę spisania
podstawowych zasad ustroju państwa i podstawowych praw obywateli w ustawach
zasadniczych nazywanych konstytucjami, i w kodeksach, czyli ustawach regulujących
wybrane dziedziny życia społecznego i gospodarczego. W XIX w. wzrasta znaczenie prawa
pozytywnego wraz z dominacją doktryny liberalizmu(mniej represyjna władza państwa wobec
obywateli i ograniczanie władzy państwowej). Kierunek, zwany pozytywizmem prawniczym
był podsumowaniem refleksji nad znaczeniem prawa pozytywnego oraz nad sposobami jego
tworzenia i stosowania.
Koncepcje prawnonaturalne charakteryzuje się dualizmem prawnym: prawo pozytywne
nie jest wyłącznym wzorem zachowań, obowiązywanie zarówno prawa ludzkiego jak i
naturalnego. Prawo naturalne stanowi wzór, który prawo pozytywne powinno naśladować i
urzeczywistniać, jest ideałem dobrego prawa, sednem sprawiedliwości. Nie ma jednej koncepcji
prawnonaturalnej. Występują różne nurty i ujęcia, które w zależności od tego co uznajemy za
źródło norm, można podzielić na te wywodzące się z przekonań religijnych(bóg jako źródło
prawa) oraz tzw. Laickie czy racjonalistyczne według których źródłem prawa naturalnego jest
rozum człowieka, jego natura, godność lub natura społeczeństwa.
Klasyczna koncepcja prawa naturalnego Początki nurtu odnajdujemy w starożytności –
Arystoteles i Cyceron(rozum), następnie w chrześcijańskim średniowieczu istotny wpływ na
rozwój tego nurtu mieli św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu(bóg), natomiast w czasach
współczesnych koncepcja ta jest rozwijana przez Jana Pawła II oraz Mieczysława Krąpca.
Według św. Tomasza istnieje hierarchiczna koncepcja, w której porządek nadawany jest
przez boży plan, prawo wieczne(lex aeterna), które człowiek poznaje częściowo rozumem jako
prawo naturalne(lex naturalis) i które obowiązuje w sumieniu. Jeżeli prawo ludzkie odchodzi od
prawnonaturalnego wzorca, pozostaje w sprzeczności z prawem naturalnym i można wtedy
uznać że traci swoją wartość jako prawo, a jego obowiązywanie ustaje. Prawo niesprawiedliwe
nie zasługuje na miano prawa(Lex iniusta non est lex).
Nowożytna szkoła prawa natury koncepcja prawa natury oderwanego od religii. Prawo
boskie zastąpione zostało prawem natury ludzkiej. Przedstawicielem i twórcą tego nurtu był
Hugo Grocjusz(XVII w.) Wychodził z założenia o niezmienności natury człowieka i twierdził że
prawo z niej wynikające ma tak niezmienny charakter, że nawet bóg nie jest w stanie go
zmienić. Prawno natury jest powszechne, racjonalne i świeckie, a rozeznanie w tym co dobre i
złe ma charakter obiektywny. Koncepcja prawa podmiotowego – autorstwa Grocjusza, dała
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f

Podgląd częściowego tekstu

Pobierz Podstawowe koncepcje prawa. Prawo jako przedmiot badań naukowych. Wieloznaczność terminu ''prawo'' i więcej Skrypty w PDF z Diritto fallimentare tylko na Docsity!

Rozdział I: Podstawowe koncepcje prawa

Koncepcja prawa ma istotny wpływ na szczegółowe rozwiązania: na zasady tworzenia prawa, sposoby jego interpretacji, orzekanie w sadach i stosowanie w różnych dziedzinach życia społecznego, przez organy administracji publicznej.

Ład społeczny – od najdawniejszych lat istnieje przekonanie o konieczności utrzymywania ładu społecznego. Porządek spraw ludzkich ma charakter naturalny. Jest częścią ładu istniejącego we wszechświecie. Ludzie powinni podporządkować swoje zachowanie trwałym regułom, które są naturalne dla społeczności, a wierność którym nazywa się sprawiedliwością(dike). Według Sofistów(V w. p.n.e.) ustroje społeczne są jedynie wytworem człowieka. Prawo tworzone przez władców, nie powinno odrzucać idei dike i nie stanowi ze swojej strony istoty odbicia naturalnego ładu. Ład społeczny znajduje wyraz w dwóch różnych formach: naturalnym i państwowym porządku prawnym jak i w obyczajach: religii, etyce. Prawo państwowe jest środkiem oddziaływania na zachowania ludzi i środkiem(instrumentem) osiągania przyjętych celów.

Prawo pozytywne – jest to prawo obowiązujące tu i teraz z mocy ustanowienia lub uznania przez legalną władzę publiczną. Umocnienie prawa stanowionego poprzez potrzebę spisania podstawowych zasad ustroju państwa i podstawowych praw obywateli w ustawach zasadniczych nazywanych konstytucjami , i w kodeksach , czyli ustawach regulujących wybrane dziedziny życia społecznego i gospodarczego. W XIX w. wzrasta znaczenie prawa pozytywnego wraz z dominacją doktryny liberalizmu(mniej represyjna władza państwa wobec obywateli i ograniczanie władzy państwowej). Kierunek, zwany pozytywizmem prawniczym był podsumowaniem refleksji nad znaczeniem prawa pozytywnego oraz nad sposobami jego tworzenia i stosowania.

Koncepcje prawnonaturalne – charakteryzuje się dualizmem prawnym : prawo pozytywne nie jest wyłącznym wzorem zachowań, obowiązywanie zarówno prawa ludzkiego jak i naturalnego. Prawo naturalne stanowi wzór, który prawo pozytywne powinno naśladować i urzeczywistniać, jest ideałem dobrego prawa, sednem sprawiedliwości. Nie ma jednej koncepcji prawnonaturalnej. Występują różne nurty i ujęcia, które w zależności od tego co uznajemy za źródło norm, można podzielić na te wywodzące się z przekonań religijnych(bóg jako źródło prawa) oraz tzw. Laickie czy racjonalistyczne według których źródłem prawa naturalnego jest rozum człowieka, jego natura, godność lub natura społeczeństwa.

Klasyczna koncepcja prawa naturalnego – Początki nurtu odnajdujemy w starożytności – Arystoteles i Cyceron(rozum), następnie w chrześcijańskim średniowieczu istotny wpływ na rozwój tego nurtu mieli św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu(bóg), natomiast w czasach współczesnych koncepcja ta jest rozwijana przez Jana Pawła II oraz Mieczysława Krąpca. Według św. Tomasza istnieje hierarchiczna koncepcja, w której porządek nadawany jest przez boży plan, prawo wieczne(lex aeterna), które człowiek poznaje częściowo rozumem jako prawo naturalne(lex naturalis) i które obowiązuje w sumieniu. Jeżeli prawo ludzkie odchodzi od prawnonaturalnego wzorca, pozostaje w sprzeczności z prawem naturalnym i można wtedy uznać że traci swoją wartość jako prawo, a jego obowiązywanie ustaje. Prawo niesprawiedliwe nie zasługuje na miano prawa (Lex iniusta non est lex).

Nowożytna szkoła prawa natury – koncepcja prawa natury oderwanego od religii. Prawo boskie zastąpione zostało prawem natury ludzkiej. Przedstawicielem i twórcą tego nurtu był Hugo Grocjusz(XVII w.) Wychodził z założenia o niezmienności natury człowieka i twierdził że prawo z niej wynikające ma tak niezmienny charakter, że nawet bóg nie jest w stanie go zmienić. Prawno natury jest powszechne, racjonalne i świeckie, a rozeznanie w tym co dobre i złe ma charakter obiektywny. Koncepcja prawa podmiotowego – autorstwa Grocjusza, dała

początek idei praw człowieka, jako uprawnienie do zrobienia lub posiadania czegoś. Innymi reprezentantami tej szkoły byli Thomas Hobbes, John Locke i J.J. Rousseau.

Wyżej przedstawione koncepcje zakładają niezmienność treści wskazań prawa natury i dlatego można je zaliczyć do grupy koncepcji statycznych. Jednakże na przełomie XIX i XX w. ukształtowała się szkoła prawa natury o zmiennej treści. Zapoczątkował ją Kant, następnie rozwinął Rudolph Stammler, a w ujęciu opisowym, czyli jak ludzie myślą o prawie Leon Petrażycki. Zwolennicy tej teorii uznają że prawo naturalne nie ma raz na zawsze z góry przyjętej treści, lecz jest zespołem zmiennych historycznie, będących wytworem ludzkiego intelektu, odpowiadających wrażliwości moralnej danej epoki, wyobrażeń o należytym ładzie społecznym i sprawiedliwości. Forma prawa, czyli idea prawa słusznego jako nakazu rozumu nie zmienia się – zmienia się tylko sposób w jaki rozumiemy i interpretujemy składające się nań wartości. Druga wojna światowa przyniosła odrodzenie się prawa natury w ujęciu dynamicznym. Normy prawa natury pozostają niezmienne, ale w zależności od warunków historyczno- materialnych dokonuje się ich odmiennej – dynamicznej – interpretacji. Współczesne koncepcje prawa naturalnego nie przyznają już owym wzorcom mocy uchylania prawa pozytywnego.

Pozytywizm prawniczy – uznaje że prawem jest zespół norm ustanowionych i chronionych przez państwo posługujące się środkami przymusu. Pogląd ten nazywany jest czasem tezą społeczną pozytywizmu prawniczego lub tezą o pochodzeniu prawa. Pozytywizm prawniczy odrzucał wszelką metafizykę. Uznawano że prawo istnieje tylko w postaci tekstów. Prawo ustanowione przez człowieka obowiązuje niezależnie od jakiegoś prawa naturalnego czy szeroko rozumianej moralności. Ideałem prawa staje się prawo wolne od wartościowania, a ten pogląd nazywany jest tezą o rozdziale prawa i moralności. Jako prąd myśli prawniczej, pozytywizm kształtował się w obrębie dwóch odmiennych kultur prawnych – anglosaskiej(jurysprudencja analityczna) i kontynentalnej. W XIX w. angielski prawnik, John Austin, definiował abstrakcyjną i generalną normę prawną jako rozkaz suwerena , czyli istoty wyposażonej we władzę nad innymi. Zrealizowanie prawa-rozkazu zabezpieczone jest zagrożeniem sankcji. Normy mają postać prostych zakazów i nakazów. W sposób krytyczny do teorii Austina ustosunkował się inny brytyjski uczony, Herbert Hart(XX w.), który wykazał że prawo nie składa się jedynie z obowiązków(nakazów i zakazów) a jego obowiązywanie nie polega jedynie na nawyku zachowania się w określony sposób. Obywatel musi odczuwać różnicę między nadająca prawo wolą suwerena a bandytą grożącym niebezpiecznym narzędziem (paradoks bandyty). Musimy w pewnym stopniu akceptować prawo i musimy czuć się zobowiązani wewnętrznie do jego przestrzegania, co wspomaga silna presja społeczna. W wersji kontynentalnej, Georg Jellinek podkreślał że normy prawne mają trzy podstawowe cechy , dzięki którym prawo pozytywne różni się od norm religii, moralności i obyczajów, które takiego charakteru nie posiadają:

1. Dotyczą tylko zewnętrznego zachowania ludzi względem siebie, przez co kontroli władzy publicznej poddane są tylko czyny. 2. Ustanawiane poprzez uznany wobec ludzi i zewnętrzny wobec nich autorytet. Podmiot ten jest suwerenem. Posiada zwierzchnią i najwyższą władzę wobec poddanych, samemu przy tym nie podlegając władzy innego podmiotu. 3. Przestrzeganie tego prawa zagwarantowane jest przez przymus, którym może posługiwać się władza publiczna.

Normatywizm – najważniejszym przedstawicielem był austriacki prawnik i filozof Hans Kelsen. Prawo to wyłącznie formalne powinności ujęte w postać norm postępowania budujących hierarchiczny system prawny. Jest to najdalej wypracowana idea prawa oderwanego od moralności i od wszelkiej rzeczywistości empirycznej. W krajach Europy kontynentalnej

Hermeneutyczna koncepcja prawa – za kluczowe uznaje pojęcie rozumienia. Najważniejsze jest to co adresaci rozumieją poprzez prawo.

1. Przed wykładnią nie ma oprawa – niemiecki filozof Arthur Kaufmann. Prawo nabiera ostatecznego sensu dopiero wówczas, gdy sędzia czyta przepisy prawne, zastanawia się jak należy je rozumieć i jaki wyrok należy wydać na ich podstawie. 2. Dany tekst należy interpretować w kontekście różnych istotnych dla niego okoliczności, ale nie powinno się ograniczać do tego, ‘co autor miał na myśli’ 3. Proces rozumienia nie ma charakteru liniowego, ale bardzo często przebiega po linii tzw. Koła hermeneutycznego. 4. Przed-rozumienie. Sędzia, otwierając akta sprawy po raz pierwszy, nie zna jeszcze żadnych faktów istotnych dla wyroku, jaki ma wydać, ale zwykle ma już jakiś ogólny pogląd na tego typu sprawy. Przed-rozumienie może mieć charakter przesądu lub uprzedzenia.

W Polsce Jerzy Stelmach, Marek Zirk-Sadowski

Teoria argumentacyjna – akcentują fakt, że do prawa odwołujemy się w szczególności w sytuacjach sporów. Kluczowe znaczenie ma podjęcie decyzji władczej(wydanie wyroku przez sąd), ale także uzasadnienie tej decyzji, przekonanie adresatów decyzji, że jest to słuszne i sprawiedliwe rozstrzygnięcie.

1. Stosowanie prawa to prezentacja różnych argumentów(racji) za określonym rozstrzygnięciem i przeciwko odmiennym rozwiązaniom. Wyrok sądu będzie zgodny z prawem, gdy odpowiada przeważającym argumentom za pewnym rozwiązaniem. 2. Niektóre sposoby rozumowania prawniczego zostały w praktyce prawniczej na tyle mocno ugruntowane, że prawnicy przyjmują je jako argumenty, których nikt poważny nie podważa, nawet jeśli nie zostały wyrażone wprost ani w Konstytucji, ani w ustawie. Są to zasady kultury prawnej. Chaim Perelman takie zasady nazywa topikami prawniczymi, czyli miejscami wspólnymi dla prawników. 3. Decyzja władcza, np. wyrok sądu, kierowana jest zawsze do określonego audytorium

W Polsce Aleksander Peczenik i Lech Morawski.

Teoria komunikacyjna –

1. normy prawa kształtują się w procesie dyskursu w którym uczestniczą: oficjalny autor tekstu aktu (np. parlament), jego fachowi wykonawczy(np. sędziowie, adwokaci) i adresaci prawa(obywatele). Rozstrzygnięcie polega na osiągnięciu porozumienia w drodze dialogu. 2. na rozstrzygnięcie zapadające w wyniku dyskursu wpływ ma kontekst, w jakim się ów dyskurs toczy, stan poglądów etycznych, politycznych, religijnych, ekonomicznych itp. Jego uczestników. 3. Dyskurs w którym kształtuje się prawo jest procesem ciągłym.

Prawo w znaczeniu prawniczym – Prawo to zbiór reguł ustanowionych bądź uznanych przez odpowiednie organy władzy publicznej, wobec których posłuch zapewniony bywa w ostateczności dzięki przymusowi, jaki stosować może państwo.

Rozdział II: Prawo jako przedmiot badań naukowych

Nauki prawne czterech dziedzin(dyscyplin):

1. Nauki dogmatyczne obejmują swoim przedmiotem przede wszystkim prawo aktualnie obowiązujące. Koncentrują się na ustalaniu obowiązywania przepisów prawnych, na ich interpretacji oraz systematyzacji. Prawo będące przedmiotem badań dogmatyki prawa jest pojmowane przede wszystkim jako zespół(system) nalezycie ustanowionych, wysłowionych, opublikowanych

i zaopatrzonych w sankcje norm postępowania skierowanych do nieoznaczonych co do swej tożsamości adresatów.

2. Nauki ogólnoteoretyczne (filozofia prawa, teoria prawa, jurysprudencja). Zajmują się formułowaniem ogólnych twierdzeń o prawie, wyrażaniem ocen na jego temat, rozważaniem jego istoty jako zjawiska społecznego, celach i funkcjach, podstawach obowiązywania itp. Filozofia prawa – stawia pytanie o istotę prawa, o wartości, jakim służy i jakim służyć powinno, o uzasadnieni dla systemu prawa oraz o idee, które prawo to wyraża. Bada problemy ontologiczne, epistemologiczne, aksjologiczne i metodologiczne. Teoria prawa – Podejmuje w pewnym zakresie zagadnienia stawiane przez filozofię prawa, ale wzbogaciła również refleksję nad prawem o tematy i problemy istotne dla praktyki prawniczej. Próba zbudowania zbioru odpowiednio uporządkowanych ogólnych i zwykle opisowych twierdzeń o prawie. Jurysprudencja – J. Austin nadał nauce prawa formę dyscypliny skoncentrowanej na analizie języka prawnego. Zadaniem jurysprudencji analitycznej było porządkowanie tych pojęć i ich badanie w duchu kojarzonej z pozytywizmem metody formalno-dogmatycznej. 3. Nauki historyczne przyjmują że skoro istniejące ustroje państwowe i systemy prawne stanowią wynik procesów historycznych, to dla pełnego zrozumienia współczesności niezbędne jest poznanie norm wcześniejszych. 4. Nauki empiryczne skupiają się na badaniu realnego funkcjonowania prawa jako jednego z systemów normatywnych w społeczeństwie, a także działania norm prawnych w poszczególnych sferach życia społecznego.

Rozdział III: Wieloznaczność terminu ‘prawo’

Prawo w znaczeniu prawniczym – prawo jako zespół reguł, ustanowionych, bądź uznanych przez odpowiednie organy państwa, wobec których posłuch zapewniony bywa w ostateczności dzięki przymusowi, jaki stosować może to państwo. Tak rozumiane prawo to przede wszystkim przejaw kultury i tym samym wytwór człowieka działającego poprzez różne instytucje społeczne.

Cechy prawa:  Społeczny charakter prawa  Normatywność (naczelna cecha prawa)  Perswazyjność  Heteronomiczność Społeczny wymiar prawa i jego normatywny charakter łączą się dość przekonująco w ramach tzw. Tezy społecznej, opisanej na gruncie ujęcia pozytywistycznego przez oksfordzkiego filozofa Josepha Raza. Proponuje on ujmowanie prawa i formułowanych w jego ramach obowiązujących wzorów zachowania, jako konsekwencji pewnych faktów społecznych. Fakty te, rozumiane jako układ polityczno-społeczny, stają się źródłem prawa. Uchwalenie ustawy jest konsekwencją pewnych zjawisk, zdarzeń i decyzji zachodzących i zapadających w szerszym kontekście społecznym

Społeczny charakter prawa można wyrazić w postaci kilku twierdzeń:

1. prawo pojawia się tylko wówczas, gdy przyjęte zostają zasady wyznaczania sposobów zachowania ludzi w ramach mniej lub bardziej zorganizowanej grupy społecznej. 2. prawo nie dotyczy zatem stosunku człowieka do samego siebie, do bóstwa. 3. prawo wyraża wartości i potrzeby o szerszym lub węższym zasięgu społecznym; ma je chronić i urzeczywistniać. 4. prawo powstaje jako produkt procesu decyzyjnego – mniej lub bardziej sformalizowanego – toczącego się w ramach grup społecznych, w tym zwłaszcza w takiej zbiorowości społecznej, jaką jest państwo. Inaczej mówiąc istnienie i działanie prawa w społecznościach ludzkich jest wynikiem istnienia określonych źródeł prawa.

Prawo publiczne i prawo prywatneprawo publiczne jest prawem odnoszącym się do interesu państwa (Ulpian). W czasach współczesnych prawo publiczne reguluje stosunki między państwem, a obywatelem oraz między organami państwa(np. prawo konstytucyjne) Prawo prywatne – prawo prywatne jest prawem dotyczącym korzyści poszczególnych jednostek(Ulpian). W czasach współczesnych prawo to reguluje stosunki pomiędzy równouprawnionymi podmiotami, głównie z zakresu obrotu majątkowego, spraw rodzinnych itp.(np. prawo cywilne, handlowe, rodzinne)

Rozdział IV: Język prawa

Prawo jest kierowane do adresatów w postaci odpowiednio ustanowionych i ogłoszonych przepisów prawnych, które przybierają postać sformalizowanego tekstu(aktu normatywnego)

Prawo jako zjawisko językowe – zbiór wypowiedzi pełniących funkcję sugestywną, czyli mających wpływać na nasze zachowanie.

Rozróżnienie wprowadzone przez Bronisława Wróblewskiego: Język prawny – inaczej język ustawodawcy – w nim formułowane są teksty obowiązującego prawa. Charakteryzuje się nieco odmiennym od języka naturalnego słownictwem, osobliwościami gramatycznymi oraz nieco odmiennymi zasadami stylistyki. Cechy:  Konkretny  Adekwatny(w sposób możliwie precyzyjny i wierny wyrażanie intencji prawodawcy, lub przeciwnie, elastyczne stosowanie języka)  Precyzyjny  Komunikatywny(formułowanie wzoru postępowania musi być dostatecznie zrozumiałe dla odbiorców norm prawnych. Należy unikać zawiłości i zbytniej specjalizacji języka poprzez stosowanie prostych zdań oraz odpowiednie dzielenie tekstu aktu normatywnego na poszczególne jednostki redakcyjne czy poprzez stosowanie zawsze tej samej kolejności przepisów)  Zwięzły(tekst musi zawierać wszystkie i zarazem tylko te, które konieczne są dla odtworzenia możliwie jednoznacznych norm postępowania. Należy unikać powtórzeń oraz zamieszczania przepisów odsyłających.

Język prawniczy – formułowanie wypowiedzi o prawie obowiązującym i innych zjawiskach prawnych. W języku tym opisywane są np. niektóre instytucje prawne, metody badan nad prawem, sposoby wyjaśniania prawa. Język prawniczy praktyki – posługują się nim organy stosujące prawo Język prawniczy nauki prawa – poszczególne dyscypliny prawnicze, teorie ,dogmatyki prawa.

Aby teksty prawne były jasne i nie budziły wątpliwości prawodawcy powinni w związku z tym koncentrować się w istotnym stopniu na stronie językowej uchwalanego prawa. Dla osiągnięcia tego celu sięga się po różne środki:

  1. Język urzędowy – w niektórych krajach, przyjmuje się zasadę, że przepisy prawne, czynności władz publicznych musza być sporządzane w języku narodowym(etnicznym). W ten sposób ogranicza się ryzyko rozpowszechniania obcojęzycznych zwrotów prawniczych lub wypierania języka narodowe przez inne języki, ale jednocześnie zwiększa się prawdopodobieństwo że niektóre zasady zachowania się będą tak samo rozumiane w różnych miejscach i różnych instytucjach.
  2. Oficjalne dokumenty wskazujące sposób korzystania z języka – sięganie po uzgodnione techniki prawodawcze, określające budowę aktów normatywnych i sposoby formułowania przepisów, dla zapewnienia największej jasności prawa obowiązującego.

(w Polsce Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie „Zasady techniki prawodawczej”).

  1. Definicje legalne – przepisy które ustalają obowiązujące znaczenie używanych terminów, przy czym jest to znaczenie nowe, całkowicie lub częściowo w stosunku do języka powszechnego(potocznego). Definicje legalne mogą być zamieszczane w różnych miejscach tekstu prawnego, choć zazwyczaj czyni się to na początku tekstu lub w oddzielnych słowniczkach.

Mimo wszystko legislatorzy i adresaci w dalszym ciągu natrafiają na barierę tzw. Naturalnej nieostrości języka, polegającej na tym, że często jedna nazwa ma wiele desygnatów(np. pojazd jest to zarówno samochód jak i rower, czy hulajnoga – „zakaz wjazdu pojazdów do parku”).

Wypowiedzi

  1. Wypowiedzi opisowe(deskryptywne) – zdania w sensie logicznym, stwierdzają pewne fakty, tzn. przekazują informacje o stanach rzeczy lub zdarzeniach. W tym sensie dają one pewien obraz rzeczywistości. Zdania logiczne pełnia więc funkcję sprawozdawczą. Wypowiedziami opisowymi nie będą zdania pytające i rozkazujące, tylko zdania typu ‘jest tak, że X’. Wypowiedzi opisowe mogą być poddawane sprawdzeniu z punktu widzenia kryterium prawdy i fałszu.
  2. Wypowiedzi ocenne(oceniające) – są to wypowiedzi zawierające ocenę jakiegoś stanu rzeczy, zdarzenia, przedmiotu itp. Pełnią przede wszystkim funkcję ekspresyjną – wypowiedź taka ma bowiem uzewnętrznić określone przeżycia autora wypowiedzi, jego stosunek do wskazanego wycinka rzeczywistości. Treścią wypowiedzi ocennej jest aprobata lub dezaprobata pewnego stanu rzeczy(np. X zasługuje na aprobatę/dezaprobatę ze względu na cechę Y). Dwa rodzaje wypowiedzi:Ocena zasadnicza samoistna – jej cechą jest subiektywizm wypowiedzi(np. X jest dobry). Niekiedy jednak wypowiedzi wyrażające oceny zasadnicze samoistne oddają przekonania pewnej zbiorowości, do której należy wypowiadający zdanie ocenne. Wypowiedzi ocenne o charakterze zasadniczym nie mogą być przedmiotem weryfikacji logicznej, tzn. kwalifikacji w kategoriach prawdy.  Oceny o charakterze instrumentalnym – wyrażają aprobatę lub dezaprobatę dla pewnego stanu rzeczy, jako środka prowadzącego do osiągnięcia przyjętego celu, korzyści. Wypowiedzi o charakterze instrumentalnym mogą podlegać weryfikacji logicznej, tj. kwalifikacji w kategoriach prawdy.  Optatywy (wypowiedzi optatywne) ich treścią jest ocena przyszłego stanu rzeczy(np. byłoby dobrze gdyby)
  3. Wypowiedzi normatywne – podstawowy typ wypowiedzi języka prawnego i prawniczego. Ich zadaniem jest wskazanie wzoru powinnego zachowania. Pełnią więc one funkcje perswazyjną. Wypowiedź normatywna wskazuje adresata wzoru zachowania, a jednocześnie wyznacza powinność zachowania się według określonego wzoru. Jej schemat logiczny można zapisać jako ‘X powinien(może) Y’. Treścią wypowiedzi normatywnej jest więc skierowane do adresata żądanie lub dozwolenie określonego zachowania się. Funktory normotwórcze – również mogą wyrażać powinności. Najczęściej używane funktory to: musi, należy, jest obowiązany, ma obowiązek. Aby wypowiedzi normatywne uznawać za jeden z rodzajów szerszej kategorii – wypowiedzi dyrektywalnych, to należałoby do nich zaliczać, prośby, polecenia, życzenia, rady, wytyczne, rekomendacje itp. Równie często wypowiedzi normatywne mogą przybrać zewnętrzną postać wypowiedzi pozornie opisowych. Należy też zwrócić uwagę na stosunkowo częsty błąd w interpretacji wyrażeń językowych, polegający na myleniu wypowiedzi normatywnych z wypowiedziami opisowymi o wypowiedziach normatywnych. Od wypowiedzi normatywnych o

wielokrotności spełniania normy określenie wzoru zachowania nie powinno być nadmiernie szczegółowe, lecz bardziej ogólne, tak aby objąć dużą liczbę przypadków należących do danego typu zachowań. Położenie nacisku na generalność i abstrakcyjność norm prawnych nie oznacza, że w tekstach uchwał parlamentu, a nawet ustaw, czy rozporządzeń i innych aktów normatywnych nie wolno zamieszczać reguł konkretnych i indywidualnych. Założenie że obywatel podlega władzy państwowej tylko w takim zakresie, w jakim podlega prawu, a jednocześnie przyjęcie wymogu generalności i abstrakcyjności prawa służy obronie obywatela przed kaprysami stronniczego władcy. Omawiany postulat stanowi więc jeden z nienaruszalnych warunków wolności jednostki, bezpieczeństwa prawnego, czy szerzej – rządów prawa.

Budowa normy prawnej : Norma prawna jest regułą zachowania, która daje odpowiedź na pytanie: kto i jak powinien się zachować w określonych okolicznościach. W związku z tym w każdej normie, wskazuje się dwie podstawowe części składowe: hipotezę i dyspozycję:

  1. Hipoteza – część normy, która określa adresata normy prawnej i okoliczności lub warunki, w których adresatowi temu jest coś nakazane czynić, coś czynić jest zabronione lub dozwolone
  2. Dyspozycja – część normy która określa treść zachowania zakazanego, nakazanego lub dozwolonego albo treść decyzji, którą należy podjąć w związku z zaistnieniem pewnych faktów.
  3. Sankcja – SPORNY – konsekwencje za zachowanie się niezgodne z tym wskazanym w dyspozycji. Spory toczą się o to czy jest treścią odrębnej normy, czy też trzecim integralnym składnikiem każdej normy.

Koncepcja norm sprzężonych – dwie normy: norma sankcjonowana i norma sankcjonująca. Norma sankcjonowana – określa adresata i warunki w jakich jest mu coś nakazane, zakazane lub dozwolone czynić(hipoteza) oraz treść owego zakazu, nakazu lub dozwolenia(dyspozycja) oraz związanej (sprzężonej) z nią norma sankcjonująca. Ta ostatnia stanowi, iż w przypadku naruszenia normy sankcjonowanej zostanie zastosowana dolegliwość, której rodzaj i stopień jest wyznaczany w treści tej normy. Norma sankcjonowana skierowana jest do pewnych kategorii adresatów określonych rodzajowo( adresaci pierwotni ) a norma sankcjonująca skierowana jest zawsze do organów władzy publicznej, głównie państwa( adresaci wtórni ), ponieważ w ich tylko kompetencji leży oficjalne stwierdzenie naruszenia normy sankcjonowanej i zastosowanie wobec jej naruszyciela określonej dolegliwości(sankcji). Obie te normy są więc ze sobą funkcjonalnie powiązane (sprzężone). Norma sankcjonująca jest przy tym normą posiłkową, uruchamianą tylko wtedy, gdy naruszona zostanie norma sankcjonowana. Autorem tej koncepcji jest Jerzy Lande.

Trójelementowa(trójczłonowa) koncepcja normy prawnej – norma prawna obejmuje trzy elementy: hipotezę, dyspozycję, sankcję. W tym przypadku sankcja rozumiana jest jako część normy prawnej. Norma prawna jak każda norma postępowania, jest powiązana z jakąś zbiorowością społeczną. Gdyby nie było sankcji, członkowie danej zbiorowości, mogliby bezkarnie naruszać prawo. Koncepcja trójczłonowej struktury normy prawnej nie wydaje się jednak w pełni przekonująca. Pomijając nawet przytoczoną wcześniej argumentację zwolenników koncepcji norm sprzężonych, w przypadku pewnych rodzajów norm nie sposób w ogóle ustalić sankcji(leges imperfecta). Uznanie, że sankcja jest niezbędnym składnikiem każdej normy, oznacza bowiem przyjęcie założenia że cel ustanowienia normy może być osiągnięty skutecznie tylko wówczas, gdy adresata „przymusi się” do posłuchu groźbą sankcji.

Hipoteza normy prawnej Hipoteza określa elementy podmiotowe i przedmiotowe. O elementach podmiotowych mówimy, gdy hipoteza wskazuje adresata normy oraz jego cechy(wiek, płeć). Hipoteza może

także wskazywać szczegółowo inne istotne elementy podmiotowe: cel działania adresata , albo sposób działania. Hipoteza dotyczy elementów przedmiotowych , gdy odnosi się do stanów, zjawisk lub wydarzeń zewnętrznych w stosunku do adresata. Stany czy zjawiska określone w hipotezie pojawiają się też np. w wyniku działania praw przyrody, funkcjonowania gospodarki itp. Hipoteza może określać także miejsce działania, albo czas, moment działania.

Gdy analizujemy normy jako jeden z rodzajów wypowiedzi, hipoteza jest jej elementem koniecznym. Natomiast w przepisach prawnych część ta nie zawsze jest wprost wyrażona. Określenie w hipotezie normy prawnej warunków lub okoliczności powinnego zachowania może bowiem mieć charakter mniej lub bardziej dokładny.

Hipoteza stanowi zwykle jeden z bardziej rozbudowanych elementów normy prawnej. Częstokroć jest też rozproszona w jednostkach tekstów prawnych tak, że trudno ją odnaleźć osobie niemającej przygotowania prawniczego.

Dyspozycja normy prawnej – wyznacza treść powinnego zachowania i jest w zasadzie najważniejszą jej częścią. Z uwagi na wielość kryteriów przyjmowanych przez teoretyków prawa, zachowania regulowane przez prawo można charakteryzować w różny sposób. Oto kilka najbardziej rozpowszechnionych kategorii teoretycznych.

Czyny i czynności konwencjonalne. Przedmiotem dyspozycji, mogą być dwa różne rodzaje postępowania wyodrębnione ze względu na sposób ich regulowania przez prawo: Czynyfaktyczne zachowania psychofizyczne , których przebieg lub następstwo jest uregulowane przez prawo.(np. zabranie mienia, zabójstwo, budowa domu, prowadzenie samochodu, pomoc tonącemu, milczenie oskarżonego). Zachowanie o charakterze czynów regulowane jest głównie przez prawo karne, a w mniejszym stopniu również przez prawo administracyjne czy cywilne. Czynności konwencjonalne – zachowania, którym istniejące normy nadają specyficzne(konwencjonalne, umowne) znaczenie, inne niż to, które wynikałoby z psychofizycznego przebiegu tych czynności i ich faktycznych skutków. Czynności konwencjonalne są kategorią znaną nie tylko prawu ale również innym typom norm: obyczajowym, religijnym, organizacyjnym itd. (np. uchylenie kapelusza w myśl reguł obyczaju europejskiego oznacza powitanie lub pożegnanie, podniesienie ręki posła podczas głosowania) Aby jakieś zachowanie(o charakterze prostszego czynu lub czynności) nabrało charakteru czynności konwencjonalnej istotnej w świetle prawa, konieczne jest, aby normy tego prawa nadały mu odpowiednie znaczenie. Ważności czynności konwencjonalnych nie można domniemywać: aby czynność była ważna i wywoływała skutki prawne, konieczne jest, aby sposób jej dokonania, przebieg, czy podmioty upoważnione do jej dokonania były wyraźnie określone przez normy prawne. Reguły, które regulują sposób dokonania czynności konwencjonalnej, nazywamy regułami sensu tej czynności. Zachowania osób prawnych i fizycznych mających charakter prawnie istotnych czynności konwencjonalnych nazywa się zwykle czynnościami prawnymi. Są to zachowania poprzez które podmioty prawa, mogą realizować własne zamiary i plany, jednocześnie czyniąc to zgodnie z normami porządku prawnego zapewniając swoim działaniom określone skutki respektowane w ramach tego porządku.

Na istotę czynności prawnych składają się:

  1. czynności prawne wymagają złożenia oświadczenia woli
  2. czynności prawne zmierzają do wywołania określonych skutków prawnych. Problematyka oświadczeń woli dotyczy przede wszystkim odpowiedzi na pytanie ‘jak’ można osiągnąć określone skutki prawne. W tym zakresie dostrzegamy w historycznym rozwoju prawa

Dozwolenie – nie istnieją jako samodzielny rodzaj dyspozycji normy prawnej. Są one jedynie funkcją zakazów i nakazów: jest to przestrzeń wolna powstała w wyniku ograniczenia zakazami całej sfery faktycznie możliwych zachowań. W państwie prawnym obywatelom i innym podmiotom prawa niebędącym organami władzy publicznej dozwolone jest wszystko co nie jest zakazane lub nakazane. Nazywane jest to inaczej zachowaniem prawnie indyferentnym. Swoboda działania polega w tym przypadku na braku zakazów odnoszących się do pewnej dziedziny spraw. Jest to tzw. Dozwolenie słabe , działania lub zaniechania podjęte w ich granicach nie powodują bowiem żadnych skutków prawnych. Nie ma przestępstwa jeżeli nie przewiduje tego ustawa karna (nullum crimen sine lege) Zasada ‘co nie jest zabronione, jest dozwolone’ nie odnosi się jednak do organów władzy publicznej. Organy te mogą działać wyłącznie na podstawie prawa i w granicach prawem określonych kompetencji, tzn. mogą czynić to tylko co jest im przez przepisy prawne nakazane lub wyraźnie dozwolone. Dozwolone jest również zachowanie, które jest uregulowane prawem, chociaż nie jest ono wprost ani nakazane ani zakazane danemu adresatowi.

Dozwolenia mocne – zachowania uregulowane przez prawo rodzą skutki prawne mimo że nie są danym adresatom ani nakazane ani zakazane. Adresat może, ale nie musi, z dozwoleń tych skorzystać. Należy tez pamiętać, że każde dozwolenie mocne ma swoje granice i przekroczenie tych granic, wytyczonych przez zakazy lub nakazy, jest sankcjonowane.

Uprawnienie polega na tym że norma prawna przewiduje dla adresatów danego rodzaju, w danych warunkach pewną możność zachowania się, ale zachowanie to nie jest obowiązkiem adresata. Należy przede wszystkim wyodrębnić tzw. Uprawnienia podmiotów do własnych zachowań:

  1. Wolności prawnie chronione – do tej kategorii zaliczamy sytuacje, w których prawo reguluje możność podejmowania zachowań o charakterze czynów m.in. wolności osobiste i obywatelskie. Funkcją wolności prawnie chronionych jest ochrona wybranych sfer życia ludzkiego przed ingerencją państwa, a także osób trzecich. Mówimy więc o korelacji wolności prawnie chronionej i zakazu ingerencji w sferę objętą wolnością.
  2. Prawa-upoważnienia do których zalicza się określone przez przepisy prawne uprawnienia do dokonywania prawnie istotnych czynności konwencjonalnych. W prawie publicznym uprawnienia także nazywane są zwykle kompetencjami. Prawa- upoważnienia wskazują podmioty, którym takie upoważnienie przysługuje. W odróżnieniu od wolności prawnie chronionych, prawa-upoważnienia, oprócz obowiązku innych osób nieingerencji w zachowania uprawnionego, mogą przewidywać też obowiązek innego podmiotu do działania, jeśli podmiot uprawniony do dokonania czynności konwencjonalnej skorzysta ze swego uprawnienia.
  3. Immunitet jest to niepodleganie kompetencji innych podmiotów. Osoby posiadające immunitet, mają np. szerszy zakres nietykalności, czasem całkowite niepodleganie sądownictwu danego państwa, a także jak w przypadku dyplomatów, zwolnienie od podatków, opłat i kontroli celnych
  4. Przywileje polegają na tym, że podmiot uprawniony jest do podejmowania pewnych działań w sposób wyłączny lub z pierwszeństwem wobec innych osób, albo też uprawniony do traktowania szczególnie korzystnego w porównaniu z innymi podmiotami.

Uprawnienia sensu stricte(roszczenia) – uprawnienia do cudzych zachowań – oznaczają one uprawnienia do żądania od oznaczonej osoby zachowania się w określony sposób. Roszczenia:Materialne – pojawiają się między dwoma podmiotami, gdy skonkretyzuje się pomiędzy nimi stosunek prawny.

Procesowe – uprawnienie do występowania przez uprawniony podmiot z wnioskiem o ochronę np. do sądu.

Prawo podmiotowe – zespół uprawnień służących podmiotowi prawa(osobie fizycznej/prawnej). Dzięki prawu podmiotowemu, podmiot prawa ma możność swobodnego podejmowania decyzji co do swego zachowania, swobodnego wykonania przedsięwziętych działań oraz ma możność domagania się od innych wykonania obowiązków nałożonych na nich przez normy prawne, które są niezbędne do wykonania danego uprawnienia. Według teorii prawa naturalnego, prawa podmiotowe mają charakter przyrodzony i niezbywalny. Nie są one przedmiotem stanowienia, akt normatywny prawa pozytywnego nie stanowi prawa podmiotowego, lecz jedynie potwierdza je, proklamuje – prawo podmiotowe ma charakter deklaratoryjny. Według innych koncepcji prawa podmiotowe mają charakter praw pozytywnych , chociaż podlegają na ogół silniejszej ochronie, zwłaszcza przed naruszeniem ze strony władzy publicznej. Prawa podmiotowe powinny być chronione, gdyż umożliwiają adresatowi prawa wybór między różnymi zachowaniami, pozwalają mu na realizację w danej sferze wolnej woli.

Prawo przedmiotowe – nie jest to alternatywa prawa podmiotowego. Współcześnie niemal wszystkie państwa uznają obowiązywanie szczególnego rodzaju praw podmiotowych – praw człowieka. W tym sensie prawo pozytywne (prawo przedmiotowe) danego kraju nie stanowi wyłącznego źródła praw podmiotowych.

Prawa podmiotowe dzielimy na :

  1. Prawa podmiotowe proste i złożone. Prawa podmiotowe proste odpowiadają pojedynczym uprawnieniom, z reguły niektórym wolnościom prawnie chronionym, czasem uprawnieniom sensu stricte, natomiast prawa podmiotowe złożone są zwykle zespołem uprawnień różnego rodzaju.
  2. Prawa podmiotowe skuteczne wobec wszystkich (erga omnes) oraz prawa podmiotowe skuteczne tylko między stronami stosunku prawnego(inter partes). Pierwsze są skuteczne w stosunku do każdej osoby, bez względu na to czy strony zawarły jakąś umowę czy nie. Prawa podmiotowe skuteczne inter partes skuteczne są wyłącznie wobec drugiej strony.
  3. Prawa podmiotowe majątkowe i niemajątkowe. Majątkowe prawa podmiotowe przysługują adresatom norm prawnych w związku z określonymi wartościami majątkowymi(rzeczami, pieniędzmi) i są to zawsze prawa w stosunku do innych osób(np. własność lub prawo dziedziczenia). Natomiast osobiste prawa podmiotowe powstają i są chronione niezależnie od wartości majątkowych.

Kompetencja – jej istota jest upoważnienie przyznane pewnemu podmiotowi do dokonania określonej doniosłej prawnie czynności konwencjonalnej. Powoduje to powstanie po stronie innego podmiotu obowiązku określonego zachowania się. Norma kompetencyjna – złożona konstrukcja teoretyczna. Stwarza również dla uprawnionego złożoną sytuację prawną. Może upoważniać kogoś do dokonywania czynności konwencjonalnych polegających na stanowieniu norm prawnych( kompetencja prawodawcza ) lub też czynności innego rodzaju.

W normach kompetencyjnych wyróżniamy :

  1. Zakres zastosowania normy kompetencyjnej – składa się na nią wskazanie podmiotu upoważnionego przedmiotu kompetencji oraz sposobu skorzystania z niej. Jeżeli normę kompetencyjną naruszy podmiot upoważniony do skorzystania z niej, uruchamiana jest tzw. Sankcja nieważności czynności konwencjonalnej. Jeśli z kolei podmiot podległy kompetencji nie zachowa się tak jak przewiduje praw, nakłada się na niego sankcję represyjną lub egzekucyjną.

Odstraszenie danego przestępcy od popełnienia w przyszłości czynów karalnych(prewencja szczególna, indywidualna)  Odstraszenie innych osób (potencjalnych przestępców) – prewencja ogólna  Izolacja przestępcy od społeczeństwa i uniemożliwienie mu dokonywania nowych przestępstw(kara pozbawienia wolności)  Eliminacja przestępcy ze społeczeństwa na zawsze(dożywocie, kara śmierci)

Poza karami do sankcji karnych zaliczamy również rozmaite sankcje o charakterze dyscyplinarnym.

Grupy sankcji wg. Polskiego Kodeksu Karnego z 1997r.

1. Kary:  Dożywotnie pozbawienie wolności  25 lat pozbawienia wolności  Pozbawienie wolności  Ograniczenie wolności  Grzywna 2. Środki karne:  Pozbawienie praw publicznych  Pozbawienie praw wykonywania zawodu  Zakaz zajmowania określonego stanowiska  Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej  Zakaz prowadzenia pojazdów  Przepadek przedmiotów  Podanie wyroku do opinii publicznej.

  1. Sankcja egzekucyjna – polega bądź na przymuszeniu do wykonania tego, co stanowiło niedopełniony obowiązek adresata(np. przymusowa eksmisja z lokalu, który powinien być opuszczony), bądź na przymusowym unicestwieniu tego, co zostało przez adresata uzyskane wbrew zakazowi(np. zburzenie budynku, który został zbudowany wbrew zakazowi. Sankcja egzekucyjna może dotyczyć egzekucji świadczeń pieniężnych, lub też egzekucji świadczeń niepieniężnych. Sankcja restytucyjna ( łac. restitutio – przywrócenie do stanu poprzedniego) – druga postać sankcji egzekucyjnej
  2. Sankcja nieważności(bezskuteczności) czynności konwencjonalnej. W przypadku gdy czynności konwencjonalne są podjęte z naruszeniem nakazów, zakazów albo przekroczenia granic związanych z nimi dozwoleń lub kompetencji, to wówczas sankcją jest odebranie im skuteczności prawnej. Nieskuteczność taka może przybrać różne postacie: o Nieważność bezwzględna – następuje z mocy samego prawa (ex lege) bez potrzeby dokonywania jakichś dalszych czynności. Dotyka ona czynność od samego początku (ex tunc), co oznacza, że czynność taką, traktuje się jakby nie wywołała żadnych skutków prawnych, a te, które de facto wywołała muszą być unicestwione. Nieważność bezwzględna ma miejsce w przypadkach:  Gdy czynność prawna została dokonana przez osobę, która w żadnym razie nie mogła jej dokonać(np. małżeństwo przez osobę, która pozostaje w związku małżeńskim, dwie osoby tej samej płci)  Gdy czynność prawna została dokonana sprzecznie z bezwzględnie wiążącymi normami prawnymi  Gdy czynność prawna została dokonana bez zachowania formy zastrzeżonej przez prawo pod rygorem nieważności.

 Gdy oświadczenie woli zostało złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru lub przez osobę, która nie była w stanie świadomie i swobodnie podjąć decyzji.

o Nieważność względna(wzruszalność) – ma miejsce gdy uprawniona osoba wystąpi z wnioskiem do odpowiedniego organu(np. sądu) o stwierdzenie nieważności dokonanej już czynności prawnej zarzucając jej wady prawne inne niż powodujące nieważność bezwzględną. W taki przypadku do chwili orzeczenia nieważności przez kompetentny do tego organ lub też odpowiedniego oświadczenia woli, czynność jest ważna, ale wydanie orzeczenia powoduje unieważnienie czynności, tak jak w przypadku nieważności bezwzględnej. Nieważność względna w prawie polskim występuje np. w przypadku czynności prawnej dokonanej pod wpływem groźby, podstępu lub błędu. o Bezskuteczność zawieszona – sankcja polegająca na tym, iż prawo uzależnia związanie określonej osoby postanowieniami umowy lub innej czynności prawnej od zgody(lub potwierdzenia) tej osoby. o Bezskuteczność względna – może być stwierdzona przez sąd, gdy żąda tego osoba trzecia, poszkodowana dokonaniem czynności prawnej. Nie powoduje ona zerwania więzi prawnej między stronami czynności, ale jednocześnie uniemożliwia takie kształtowanie spraw między stronami, które prowadziłoby do pokrzywdzenia osób trzecich.

  1. Inne rodzaje sankcji – w przepisach można spotkać szczegółowe rozwiązania, w przypadku której publicznej reakcji na zachowania adresata normy sprzeczne z jej dyspozycją nie da się całkowicie przyporządkować jednej z trzech wymienionych kategorii. Posiłkowość sankcji – sankcja nie zawsze ma automatyczne i natychmiastowe zastosowanie w przypadku naruszenia obowiązku prawnego.

Rodzaje norm ze względu na charakter sankcji:

  1. Leges perfectae – prawo doskonałe, chronione wyłącznie sankcją nieważności.
  2. Lex imperfectae – prawo niedoskonale, norma, dla której nie ma sankcji(najczęściej takie normy występują w prawie rodzinnym ,konstytucyjnym i administracyjnym)
  3. Lex plus quam perfectae – prawo więcej niż doskonale. Zabezpieczone sankcja nieważności i sankcją karną(zawarcie małżeństwa bigamicznego)
  4. Lex minus quam perfectae – norma chroniona jedynie sankcją karną

Przepis prawny. Norma, a przepis prawny Przepis prawny – wypowiedź jaką zastajemy w tekście aktu normatywnego. Jest to wypowiedź stanowiąca całość gramatyczną, zawartą w tekście aktu normatywnego i wyodrębniona jako artykuł, paragraf, punkt

Pojęcie normy prawnej – należy do języka prawniczego – jest tworem nauki prawa, nie zaś prawodawcy. Niektórzy autorzy uważają dlatego pojęcie normy prawnej za zbędne.

Między normą prawną, a przepisem prawnym istnieje więc tak relacja jak między treścią, a formą. Treść prawa wyrażają normy, przepisy zaś formę słowną.

Norma może być zbudowana:

  1. w całości na podstawie jednego przepisu
  2. na podstawie kilku, nawet bardzo wielu przepisów.

Normy prawne: reguły i zasady prawne Normy prawne dzielimy na (Ronald Dworkin):

legi generali). Wyjątki nie powinny być regulowane rozszerzająco (exceptiones non sunt extendendae.

Przepisy odsyłające i przepisy blankietowe. Przepisy odsyłające – ustanowione w celu uniknięcia kilkakrotnego powtórzenia w tekście aktu normatywnego tych samych treści lub w celu uzupełnienia treściami zamieszczonymi w innym tekście. Są to tzw. Odesłania wewnątrzsystemowe.

Klauzula generalna – zawarty w przepisie prawnym zwrot, który odsyła do innego niż system prawny systemu norm lub ocen. W takim przypadku będą to tzw. Odesłania pozasystemowe.

Trzy kategorie przepisów odsyłających pozasystemowo:

  1. odesłania do dokonania wszechstronnej i w sensie prawnym swobodnej oceny konkretnego przypadku (np. dobro dziecka czy dobro wymiaru sprawiedliwości)
  2. odesłania do pewnych szczególnych systemów reguł moralnych (np. zasad słuszności, sprawiedliwości społecznej)
  3. odesłania poprzez użycie zwrotów wartościujących do powszechnie uznawanych i dość jednolicie pojmowanych wartości. (np. niewdzięczność, dobro dziecka, dobro wspólne)

Przepisy blankietowe – rodzaj przepisów odsyłających. Nie ustanawiają one same żadnej reguły zachowania, lecz wskazują na organ państwa, który reguły takie ma dopiero wprowadzić.

Instytucje prawne – termin ten oznacza trwałe formy uregulowania przez prawo typowych stosunków społecznych. Na instytucję prawną składa się zespół powiązanych ze sobą norm. Jes to też pewien przejaw prawniczego formalizmu, tak jak w przypadku czynności prawnych. Pojęcie instytucji prawnych ma podstawowe znaczenie dla analizy stosunków prawnych.

Rozdział VI: System Prawa

Pojęcie i rodzaje systemów. System prawa. System – jest to całość złożona z powiązanych ze sobą, uporządkowanych według pewnych zasad elementów i mające określoną strukturę. Funkcjonowanie jednego elementu sprawia, że inny element funkcjonuje w określony sposób.

Systemu możemy podzielić na grupy ze względu na:

Genezę systemu: o Systemy naturalne – powstają bez ingerencji człowieka, samymi siłami natury. o Systemy sztuczne – są dziełem człowieka. Powstają najczęściej z góry przyjętego planu, dla osiągnięcia zamierzonych przez projektodawcę celów. Cechy elementów składających się na dany system więzi: o Systemy realne – składają się one z realnie istniejących obiektów, np. las o Systemy pojęciowe (nominalne) – zbudowane są z tworów kulturowych np. wartości, norm, pojęć abstrakcyjnych. Trzeci podział: o Systemy statyczne – system niezmienny w czasie o System dynamiczny – system w którym zmiana w jednej części wpływa na pozostałe, np. Wszechświat.

Przedstawione powyżej systemy, mogą się krzyżować między sobą.

System prawny – zbiór w pewien sposób powiązanych i uporządkowanych generalnych i abstrakcyjnych norm wysłowionych w tekstach aktów normatywnych.

System prawny można ujmować jako : o System konkretny – zbiór norm obowiązujących w danym państwie, w określonym czasie. o System-typ (rodzina prawa) – Systemy w znaczeniu bardziej ogólnie pojmowanych zespołów instytucji prawnych i zasad, które występują w kilku krajach jednocześnie. Najczęściej wskazuje się system prawa kontynentalnego(civil law – porównuje się go z common law)

System prawa kontynentalnego (Francja, Szwajcaria, Niemcy, Holandia, Polska) – ukształtował się pod wpływem dwóch kluczowych determinant: prawa rzymskiego i doktryny pozytywizmu prawniczego. Fundamentalne założenia systemu kontynentalnego:

  1. Zasada wyłączności – dominacja prawa stanowionego jako źródła prawa. Kult ustawy, jako dzieła politycznego ciała przedstawicielskiego.
  2. Zakaz tworzenia prawa przez sądy, które zajmują się wyłącznie stosowaniem prawa, w tym jego interpretowania(wykładnią) lecz nie tworzeniem. Monteskiusz – Sędziowie powinni być ustami ustawy.
  3. Minimalizowana jest rola innych postaci prawa: prawa zwyczajowego, kanonicznego i oczywiście wszelkich form prawa naturalnego, jakkolwiek byłoby pojmowane.
  4. Prawo systemem tworzonym racjonalnie – powstaje tak jak skomplikowane urządzenie budowane przez konstruktora. Prawo powinno być też, co do zasady, systemem niesprzecznym wewnętrznie i pozbawionym luk
  5. Najbardziej doskonałą formą ustanowionego prawa jest kodeks, czyli taka ustawa, która w sposób całościowy i wyczerpujący reguluje określoną dziedzinę życia społecznego.

System common law:

  1. Prawo w znaczeniu przedmiotowym to mozaika różnych typów prawa: prawa stanowionego, prawa zwyczajowego zwanego prawem powszechnym, prawa sędziowskiego zwanego też precedensowym,
  2. Prawu stanowionemu przysługuje prymat, ale nie wyłączność. Oddziaływanie doktryn pozytywizmu prawniczego
  3. Istotną rolę odgrywają sądy, które w swoich orzeczeniach formułują ogóle i abstrakcyjne reguły postępowania, mogące być podstawą dalszych orzeczeń.
  4. Nie przyjmuje się założenia, że system prawa obowiązujący w danym społeczeństwie jest w pełni racjonalny, spójny i pozbawiony luk. Do spójności i koherencji powinno się raczej dążyć w procesie stosowania prawa przez sądy.

Aktualnie co raz częściej mówi się o upodobnianiu się do siebie tych dwóch systemów.

Budowa systemu prawnego

Elementami systemu prawa pozytywnego są normy prawne i tylko one! (Polska) Przepisy i zawierające je akty normatywne, jak pamiętamy, dostarczają jedynie materiału do budowy norm prawnych. Zanim więc zaliczymy normę prawną do systemu, konieczne jest jej wyprowadzenie za pomocą określonych reguł wykładni (interpretacji) z przepisów prawnych.

Usuwanie norm z sytemu w prawie stanowionym:

  1. derogacja – uchylenia mocy obowiązującej przepisów służących do budowy normy. Derogacji na ogól dokonuje podmiot, który dane przepisy ustanowił.